Контрольная работа: Авторское и патентное право

Патентное право является вторым правовым институтом, входящим в систему под отрасли «право интеллектуальной собственности». Оно регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Объединение трех названных объектов интеллектуальной собственности в рамках единого института патентного права объясняется следующими соображениями. Во-первых, изобретения, полезные модели и промышленные образцы обладают значительным сходством по отношению друг к другу, с одной стороны, и существенно отличаются от иных объектов интеллектуальной собственности, с другой. Все они являются результатами творческой деятельности, имеют конкретных создателей, права которых признаются и охраняются законом, совпадают друг с другом по ряду признаков и т.д. Во-вторых, их охрана осуществляется посредством единой формы, а именно путем выдачи патента. В-третьих, правовое регулирование связанных с этими тремя объектами общественных отношений имеет гораздо больше сходства, чем различий, и к тому же осуществляется в России единым законодательным актом, а именно Патентным законом РФ. Все сказанное свидетельствует о том, что традиционное ограничение рамок патентного права лишь сферой правовой охраны изобретений вряд ли оправдано.

Сам термин «патентное право» лишь совсем недавно был возвращен в российское законодательство. В течение длительного времени в России, как и во всем бывшем Советском Союзе, изобретения и другие технические новшества охранялись в основном не патентами, а авторскими свидетельствами. Последние не предоставляли их обладателям исключительного права на использование созданных разработок, а лишь гарантировали им личные права и право на получение вознаграждения от пользователей. Поэтому совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникавшие в рассматриваемой области, именовались не патентным, а изобретательским правом. В настоящее время в связи с восстановлением в России общепринятой системы охраны технических новшеств можно вновь с полным основанием говорить о российском патентном праве.[3]

Как и авторское право, патентное право имеет дело с охраной и использованием нематериальных благ, являющихся продуктами интеллектуального творчества. Изобретения полезные модели, промышленные образцы, как и произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторским правом, представляют собой результаты мыслительной деятельности, идеальные решения тех или иных технических или художественно-конструкторских задач. Лишь в последствии, в ходе их внедрения, они воплощаются в конкретные устройства, механизмы, процессы, вещества и т.п. Наряду, со сходством сравниваемые объекты имеют и существенные различия между собой. Если в произведениях науки, литературы и искусства основная ценность и предмет правовой охраны – их художественная форма и язык, которые отражают их оригинальность, то в объектах патентного права ценность представляет, прежде всего, само содержание тех решений, которые придуманы изобретателями. Именно они и становятся предметом охраны патентного права. В отличие от формы авторского произведения, которая фактически неповторима и может быть лишь заимствована, решение в виде устройства, способа, вещества, штамма или внешнего вида изделия может быть разработано другими лицами совершенно независимо от первого его создателя. В этой связи охрана технических или художественно-конструкторских решений, являющаяся основной функцией патентного права, строится на несколько иных началах и принципах, чем те, которые применяются в сфере авторского права.

В качестве принципов российского патентного права, то есть отправных идей, которые пронизывают всю систему патентно-правовых норм и служат исходной базой для её дальнейшего развития и разрешения прямо не урегулированных законом ситуаций, могут быть названы следующие положения. Прежде всего, важнейшим отправным началом патентного права является признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта. Это положение, будучи краеугольным камнем патентной системы, означает, что только патентообладатель может изготавливать, применять, ввозить, продавать и иным образом вводить в хозяйственный оборот запатентованную разработку. Напротив, все другие лица должны воздерживаться от её использования, не санкционированного патентообладателем. Таким образом, патентообладателю принадлежит на разработку абсолютное право, а на всех других лицах лежит пассивная обязанность воздерживаться от нарушения прав патентообладателя. Любое не санкционированное договором или законом вторжение в исключительную сферу патентообладателя должно пресекаться, а нарушитель подвергаться предусмотренным законом санкциям.


2. Коммерческая тайна в современных условиях

Из множества классификаций информации, существующих в правовой доктрине, нас интересует, прежде всего, та, которая построена по признаку возможности свободного доступа к информации третьих лиц. При такой классификации информация может быть разделена на общедоступную и не общедоступную.

Поскольку в гражданском законодательстве есть как категория «конфиденциальная информация»[4] , таки категория« информация, составляющая коммерческую тайну», необходимо разобраться в соотношении этих двух понятий.

Конфиденциальная информация относится к категории информации, доступ к которой ограничен. Информация, составляющая коммерческую тайну, – лишь один из видов конфиденциальной информации, обладающей дополнительными (по сравнению с вообще любой конфиденциальной информацией) обозначенными в законе признаками.

Можно предположить, что в целях обеспечения не общедоступности конфиденциальной информации ее правообладатель самостоятельно может устанавливать критерии отнесения той или иной информации к категории конфиденциальной. Естественно, что в таком случае должны быть соблюдены императивные нормы закона, ограничивающие свободу правообладателя в установлении ограниченного доступа к какой-либо информации, если таковые запреты в законодательстве имеются.

Остановимся на отличиях, которые, как нам представляется, существуют в отношениях между обществом и акционером, возникающих в связи с защитой конфиденциальной информации вообще и охраной информации, составляющей коммерческую тайну, как разновидности конфиденциальной информации, правовой режим которой регулируется специальным законом.

В соответствии с п. 4 ст. 3 ФЗ «О коммерческой тайне» обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, является лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении нее режим коммерческой тайны.[5]

Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер, указанных в ч. 1 ст. 10 ФЗ «О коммерческой тайне». К таким мерам в числе прочих относится регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, контрагентами на основании гражданско-правовых договоров.[6]

Согласно п. 11 ст. 5 ФЗ «О коммерческой тайне» режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в отношении сведений, обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена иными федеральными законами. В связи с этим возникает вопрос, имеет ли право акционерное общество установить режим коммерческой тайны в отношении какой-либо информации, содержащейся в документах, которые оно обязано предоставить акционерам в силу закона?[7]

Таким образом, можно сделать вывод, что акционерное общество имеет право устанавливать режим коммерческой тайны в отношении определенной не общедоступной информации, содержащейся в документах, которые оно обязано предоставить акционерам в силу закона, и отвечающей признакам, указанным в п. 2 ст. 3 ФЗ «О коммерческой тайне». Это утверждение, безусловно, не относится к информации, в отношении которой не может быть установлен режим коммерческой тайны в соответствии с прямым запретом, предусмотренным в ФЗ «О коммерческой тайне».


3. Соотношение авторского и патентного права

Ранее были рассмотрены авторские и патентные права на основе законов, а теперь следует сравнить эти два права. Конечно, информация будет основана на вышеперечисленной, но мы попытаемся провести линию сравнения между этими двумя правами - покажем их сходства и различия.

Рассматривая авторское право можно отметить, что его объекты относятся главным образом к искусству и культуре. Но сегодня в век высоких технологий авторское право распространяет свое действие и на компьютерные программы. Из этого следует, что авторское право применяется и в народнохозяйственной деятельности.

Необходимо подчеркнуть, что авторское право является самостоятельным институтом гражданского права, которому присуще свои задачи и принципы.

В юридической литературе в качестве задач авторского права выступают следующие задачи.

Во-первых, авторское право призвано стимулировать творческих работников к созданию произведений науки, искусства и литературы. В этих целях авторское право способствует созданию условий для занятия интеллектуальным трудом, обеспечивает признание и правовую охрану результатов, закрепляет за авторами права на использование созданных ими произведений, обеспечивает получение доходов.

Во-вторых, создание условий для широкого использования произведений в интересах общества. Другими словами обеспечение государством должного уровня охраны прав авторов не должно мешать широкой аудитории зрителей, читателей, пользователей использовать произведения в целях просвещения и образования.

Основными принципами авторского права являются.

1.Принцип свободы творчества. В соответствии с этим принципом, автор выбирает интересующую его тему, метод создания, форму будущего произведения.

2. Принцип сочетания личных интересов с интересами всего общества. Предусматривается возможность использования без согласия автора и выплаты ему авторского вознаграждения изданного произведения для создания нового, творчески самостоятельного произведения. Следует сказать, что законы демократического общества не только гарантируют охрану интеллектуальной собственности, но и закрепляют права членов общества на участие в культурной жизни и пользование достижениями культуры.

3. Принцип моральной и материальной заинтересованности автора в создании и использовании произведения. Как мы знаем, существуют разные формы морального поощрения: присуждение почетных званий, переиздание произведений снискавших признание народа, присуждение государством различных государственных и именных премий.

4. Принцип всемерной охраны прав и законных интересов авторов, отражен не только в нормах права, которые устанавливают права и обязанности участников авторских правоотношений, закрепляют гарантии реализации субъективных прав, определяют компетенцию государственных органов, но и в нормах обеспечивающих защиту нарушенных авторских прав.

Патентное право регулирует отношения, возникающие по поводу охраны промышленной собственности. Ранее, в Советском союзе изобретения и другие технические новшества охранялись в основном авторскими свидетельствами, а не патентами. Авторские свидетельства не представляли их обладателям исключительного права на использование созданных разработок, а лишь гарантировали им личные права и права на получение вознаграждение от пользователей. Поэтому совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникавшие в рассматриваемой области, именовались не патентным, а изобретательским правом.

Патентное право, так же как и авторское право имеет дело с продуктами интеллектуального творчества. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, как и произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторским правом, представляют собой результаты мыслительной деятельности, идеальные решения технических или художественно-конструктивных задач. Наряду со сходством, сравниваемые объекты имеют и существенные различия между собой.

Если в произведениях науки, литературы и искусства основная ценность и предмет правовой охраны их художественная форма и язык, которые отражают их оригинальность, то в объектах патентного права ценность представляет, прежде всего, само содержание тех решений, которые придуманы изобретателями. Именно они и становятся предметом охраны патентного права. В авторском праве форма авторского произведения в своем роде неповторима и может быть лишь заимствована, а решения в виде устройства, способа, штамма или внешнего вида изделия в патентном праве может быть разработано другими лицами совершенно независимо от первого его создателя.

Патентному праву, как и авторскому праву, присущи принципы, на основе которых осуществляется охрана объектов промышленной собственности.

Важным принципом является признание за патентообладателем исключительного запатентованного объекта. Данный принцип означает, что только патентообладатель может изготовить, применить, вывозить, и иным образом вводить в хозяйственный оборот запатентованную разработку. Из этого следует, что патентообладателю принадлежит на разработку абсолютное право, а на всех других лицах лежит пассивная обязанность воздерживаться от нарушения прав патентообладателя. Любое несанкционированное законом вторжение в исключительную сферу патентообладателя должно пресекаться, а нарушитель подвергаться предусмотренным законом санкциям.

К-во Просмотров: 212
Бесплатно скачать Контрольная работа: Авторское и патентное право