Курсовая работа: Комплексный анализ способов приобретения права собственности, их содержание и понятия

· совпадение воли передающего и получателя относительно перехода господства над вещью;

· перенос владения;

В римском праве манципация (воображаемая продажа) состояла в следующем: в присутствии не менее чем пяти свидетелей и весодержателя приобретатель схватывал рукой приобретаемую вещь и, держа в руке медь, произносил формулу покупки: «Утверждаю, что этот раб по праву квиритов принадлежит мне, и что он должен считаться купленным за этот металл и посредством этой меди и этих весов».[10]

В данном случае, манципация выступает как абстрактная сделка создающая реальный эффект не зависимо от правового основания. Если манципация воображаемая продажа, предполагается и не воображаемая - консенсуальная сделка продажи, и именно этому соглашению должно придаваться юридическое значение.[11]

Позднее, акт манципации утратил характер продажи и стал актом передачи права на вещь. Манципация становится инструментом для исполнения обязательства, установленного предшествующей сделкой или иным юридическим событием, но стороны в любом случае вынуждены имитировать исполнение договора купли-продажи.

В конечном итоге манципация исчезла в силу традиции и уже « по Юстинианову праву передача есть общее и необходимое, форма добровольного отчуждения телесных вещей». [12]

Таким образом, установление системы традиции поставили ее выше договора.

Со временем традиция почти утратила признаки ритуала, которые теперь стали вытесняться записями в поземельные книги, заявления перед судом и т.д. Но суть ритуала осталась.

Если традицию можно считать сделкой только потому, что она влечет переход собственности, а не владением, только особое соглашение – договор порождает юридический факт. Следует, передача вещи «как фактическое действие» без соглашения о собственности не порождает никакого юридического эффекта. Соколовский К.И. считает, что традиция является сделкой, т.к. она направлена на вечный результат, условия которого определяются за пределами традиции и всегда предполагаются, раз традиция состоялась.

Если совершена купля-продажа, то кажется, прямых основании считать ее ничтожной, как это допустимо, если у продавца нет собственности, не имеется. Но не получив владения, покупатель приобретает не собственность, а титул покупателя, обязательное право, которое позволяет ему заявлять требования лишь к продавцу. Покупатель не получивший владения, не становится собственником из договора купли-продажи не только если не получит владения, но если завладеет вещью иначе, чем получив ее от продавца. Поэтому, насильственное или иное получение вещи, не приводит к возникновению собственности у покупателя, который становиться в этом случае недобросовестным владельцем.

В современной юридической практике, помимо договора об отчуждении имущества освещается еще два акта: передача объекта и регистрация, только с регистрацией закон связывает возникновение права собственности (п.2ст.223 ГК РФ). Если переход права собственности заключается с момента регистрации, то передача владения утрачивает непосредственное вещно-правовое значение и сохраняет только обязательное. Например, покупатель вправе требовать передачи владения от продавца – это требование не собственника, а стороны в договоре (обязательстве). При этом форма и способ передачи имеют больше частное, чем публичное значение, вытекающее из условий договора.

3.2 Наследование имущества граждан

Свобода права наследования имущества защищена конституцией. Анализируя конституцию, предметом гарантии являются сами права и свобода человека и гражданина (ч. 1 ст.17 Конституции), а также защита прав и свобод человека и гражданина (ч.1.ст45 Конституции).

Наследственное право России начинает свое развитие, когда создан надежный фундамент по защите прав наследования - Конституция, таким образом можно проследить основные части сложного периода, который предшествовал становлению современных отношений в сфере наследования.

По декрету ВЦИК от 18 апреля 1919 г. (Об отмене наследования) вводилась система раздела имущества умерших лиц, между государством и отдельными лицами, которая просуществовала до 1926 г., однако и позже вплоть до прекращения существования СССР сказывалось ее давление на область наследования.

По декрету 1919 г. все имущество умерших переходило государству, за исключением части, не превышавшей определенно денежной суммы, либо части из обозначенных в этой части предметов. Эта система раздела определила нормы о наследовании, и лишь часть из них была изменена после 1926 г., но многие остались без изменения.[13]

Новый ГК РФ устанавливает внутреннюю связь с гражданской правоспособностью физического лица. ГК РФ ставит на первое место наследование по завещанию.

С развитием цивилизации обнаруживается, что увеличение внимания к правовому регулированию наследования по завещанию является одним из последствий развития личности.

Проблемы наследственного права неоднократно подвергались рассмотрению в литературе[14] . В основном исследованию подвергалось наследование по закону, т.к. перечень находящегося в личной собственности имущества граждан был довольно ограничен. С началом развития рыночных отношений в стране все изменилось, граждане стали собственниками приватизированных квартир, земельных участках, поэтому в настоящее время внимание ученых сосредоточено на наследовании по завещанию.[15] В ГК РФ наследованию по завещанию уделено важное внимание. Пунктом 1 ст. 1119 ГК РФ предусмотрено, что завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследникам в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных в ГК РФ, включить в завещание иные распоряжения.

Так же в новом ГК РФ появилась статья о завещании в чрезвычайных обстоятельствах: «гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств, лишенный возможности совершить завещание в соответствии с ГК РФ (ст.1124-1128) может изложить позднюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме» (ст.1129 ГК РФ). При этом необходимо чтобы в присутствии двух свидетелей завещатель собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание. Такое завещание утрачивает силу, если завещатель в течение месяца, как чрезвычайные обстоятельства исчезли, не воспользовался возможностью совершить завещание в обычной форме.

Появилась новая ранее не известная форма завещания, как закрытое завещание. При нем не предоставляется возможность ознакомиться с его содержанием другим лицам, включая нотариуса. Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, после чего оно в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей (ст.1126 ГК РФ).

Ранее вопросы о распоряжении гражданами своими вкладами в банках не входили в состав наследства, теперь в соответствии с ГК РФ (ст.1128) права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами установленными ГК РФ.

Если было завещано все имущество, то право на обязательную долю удовлетворялось за счет этого имущества. При завещании не всего, а части имущества это право удовлетворяется, прежде всего, из оставшейся не завещанной части имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону. При недостаточной не завещанной части, право на обязательную долю удовлетворяется из той части имущества, которая завещана (ст.1149 ГК РФ). При этом в обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства, по какому – либо основанию по завещанию, по закону, либо в силу завещательного отказа.

Способы принятия наследства закреплены в статье 1153 ГК РФ. Принятие наследства осуществляется подачей заявления наследника по принятию наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Так же возможно принятие наследства через представителя, если в доверенности специально предусмотрены полномочия на принятие наследства. Считается что, наследник принял наследство, если он совершил следующие действия:

- вступил во владение или управление наследственным имуществом;

- принял меры по сохранности наследственного имущества, его защите от третьих лиц;

- произвел за свои счет расходы на содержание наследственного имущества;

- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Правопреемство в отношении имущества юридических лиц осуществляется в результате реорганизации субъектов хозяйственного права и государственной регистрации. Реорганизация может осуществляться лишь по решению учредителей юридического лица или органа юридического лица уполномоченного на то учредительным документом (ст.57 ГК РФ).

К-во Просмотров: 195
Бесплатно скачать Курсовая работа: Комплексный анализ способов приобретения права собственности, их содержание и понятия