Курсовая работа: Римское право
2. Помимо преторских эдиктов источниками нового римского права сделались распоряжения императоров, постановления сената , консультации юристов.
Н аиболе е известные юристы получали право давать толкования зако нов, ко торые были обязательны для судов. Толкования юристов был и впоследствии систематизированы и составили самую значительную часть кодификации императора Юстиниана (так наз ываемые Дигесты ).
По теории римских юристов, всю совокупность правовых велений следовало подразделять на две части - право частное и право публичное. К последнему, по известному определению Ульпиана (Ш в. н. э.), принадлежат все те нормы, которые «относятся положению римского государства» как целого; напротив, "частное право” имеет дело с тем, что касается «пользы отдельных ли ц».
Таким образом, храмы и дороги, например, был и объектом регулирования «п убл ичного права»; отноше ния собственности, семейные, насл едственные и пр. - областью «частного права».
Делен ие это было признано в средние века в тех странах, где было заимствовано римское право. Оно укоренипось в буржуазном праве.
3. В конце республики, с тех пор как окончательно утверждается принцип поземельной частной собственности, получает развитие институт владения ( possessio), под которым понималось всякое фактическое господство лица над вещью, соединенное с желанием осуществлять эту власть для себя.
Самым распространенным видом владения было владение провинциальной землей: ею можно было пользоваться, присваивать приносимый ею доход. Однако право верховной собственности на эту землю принадлежало всему римскому государству, и владелец ее был обязан потому платить налог. В тех случаях, когда фактическое обладание вещью сочетается с правом распоряжения ею, имеет место право собственности, но не владения.
Основанием для возникновения владения не могут быть, следовательно, ни купля-продажа, ни наследование. Владение возникает из добросовестного (без применения хитрости или насилия) пользования вещью, собственник которой либо неизвестен, либо не заявляет протеста, либо безвестно отсутствует.
В конце империи было признано, что тридцатилетнее добросовестное владение вещами давало на них право собственности (приобретательная давность ).
Беспрепятственно могли быть присвоены заброшенные земли, дикие звери и рыба, впервые открытые кл ады, вновь открытые з емли и т. д. - одним словом, вещи, не бывшие в чьей-либо собственности.
Никому не принадлежащими были объявлены вещи, захваченные на войне. Римские юристы оправдывали э тот способ завладения тем, что война представляет собой возвращение к «естественному состоянию» вражды всех против всех, которое, по их мнению, существовало до воз никновения государства. Отсюда выводилось в более широком смысле право на военный трофей вообще.
Практическое значение института владения заключалось в той защите, которую давало ему право. До тех пор пока лицо, заявляющее себя собственником вещи и требующее ее изъятия у несобственника-владельца, не докажет законности своих притязаний и не добьется соответствующего судебного решения, претор окажет владельцу всю возможную защиту. Самовольное изъятие владения было запрещено.
Представим себе следующий казус. Чужая лошадь, спасаясь от волков, забежала на двор к Н.Н. В течение некоторого времени Н.Н., сделавшийся добросовестным владельцем лошади, работал на ней. Затем заявилось некое лицо, потребовавшее возврата лошади. Оно привело с собой свидетелей. Обязан ли Н.Н. удовлетворить это требование? Если обязан, то может ли столь упрощенный порядок разрешения споров гарантировать от обмана? Будет ли он обеспечивать справедливые претензии владельца о возмещении расходов на лечение и прокорм лошади (е сли он считает их превосходящими принесенный лошадью доход)? Чем отличается подобный способ изъятия от самоуправства? А что, если предметом аналогичного спора будет засеянное поле ?
Вопросы эти сами по себе содержат должный ответ: особая защита, даваемая институту владения, вытекала из необходимости удовлетворить экономический интерес, порождаемый взаимными отношениями частных хоз яйств.
Близким по своей юридической природе к владению римские юристы считали держание . Под держанием точно так же понимали пользование, лишенное права распоряжения вещами. Однако в данном случае речь шла о вещах, собственник которых хорошо известен. Держанием являются отношения, создаваемые договором найма квартиры, орудий труда, рабочего скота и других вещей .
Е сли, например, некое лицо заявит иск о признании квартиры, сданной нанимателю, своей, ответчиком будет, естественно, не квартиронаниматель, но только квартирохозяин. Потому, между прочим, мы говорим в данном случае не о владении, а о держан ии, т. е. «посредственном владении».
4. Определение права собственности ( proprietas), заимствованное многими буржуазными кодификациями, было дано римскими юристами. Они понимали под ним наиболее полное, наиболее «абсолютное» право пользоваться и распоряжаться вещами. Пользоваться - значит извлекать выгоду; распоряжаться - значит опре делять судьбу вещей (вплоть до уничтожения).
Но как бы ни было абсолютно право собственника, оно не может быть «неограниченным». Ограничения эти делаются неизбежными вследствие противоположности интересов одного собств енника интересам другого собственника.
Многие ограничения были установлены еще Законами XII таблиц. Никто, наприме р, не мог сажать деревья бл иже 2,5 футов (75 см) от забора, чтобы тень, которую они дадут, не приносила вреда соседу. Никто не мог перегораживать реку на свое м участке так, чтобы остановилась мельница на нижележащем участке , и т.д.
Особой формой ограничения права собственности является « право на чужую вещь», или сервитут . Различались вещные и л ичн ые сервитуты.
Право проведения воды через чужой участок, вызванное хоз яйственной необходимостью, было примером вещного сервитута, которым римское право обременяло одного собственника в пол ьзу другого собственника. В городе был установлен сервитут, дававший право одному домовладельцу проложить трубу клоаки или водопровод через двор соседа.
Примером ?