Реферат: Иски
•1. Осуществ ление прав а) Понятие осуществ ления права б) Границы осуществления прав а
2. Формы защиты прав а) Сам оуправ ство б) Государств енная защита прав
3. Иски
а) Значение иска б) Виды исков
в .) Защита и возражения против иска г) Коллиз ия прав и конкуренция исков
4. Произв одство дел по частным искам а) Произв одство iniure б) Производств о iniudicio
в) В осстанов ление в прежнее состояние (реституция) г) Меры против неоснов ательного отрицания иска и неосновательного предъявления иска
5. Влияние времени на осуществление и защиту прав а) Значение в ремени в прав е б) Исков ая давность
6. Заключение
ИСКИ Б Р ИМСКОМ ПР АВЕ.
Римскому понятию прав а - ius -со от ветствует как смысл правов ой нормы, прав ового порядка, так; и представ ление о прав е, принадлежащем отдельному лицу в силу предписаний общего права. Осу ществление права состоит в сов ершении лицом действ ий, служ ащих для удовлетворения его положительных интересов ( uti,frui ),з ащищаемых правом, и б противодействии нарушению этих прав ( imperare, vetare).
Каждый может пользоватьс я св оим частным правом или отказываться от него. При осуществлении субъ ектом своих полномочий объективное право указ ыв ает ему на необходимость соблюдать границы своего права. Эти границы Гаи очерчив ает в дв ух текстах . В одно м, станов ясь на точку зрения полноты использ ования прав , он гов орит: NULLUS VIDETUR DOLO FACERE ,QUI IU RESUO UTITUR (Никто не считается поступающим злоумышленно, если он пользуется принадлежащим ему прав ом).
В другом он указы вает ,что это осуществ ление прав а должно находить границу в собств енном разу мном интерес е управомоченного лица MALEENIM N0STR Ol URE UT INON DEB EMU S; QUARATIONEET PRO-DIGINTERDICITUR BONORUM SU ORUM ADM INISTRATI 0. (Мы не должны дурно пользоваться этим правом; на этом основании расточителям воспрещается управ ление их имуществом. )
В виде исключения иногда (если того требовали серьезные интересы других лиц), устанавливалась в озможность принудить субъек-
•
та к использованию своего права. Закон указыв ает на необходимость осуществлять некоторые частные прав а осмотрительно ( civilitermo -do) ,чтобы не вредить другому праву и руков одиться для этого воззрением o6opOTa( ci vil it er facere ).
Но общее воспрещение злоупотреблять прав ом с единств енной целью вредить дру гим римлянам было неи зв естно. З начительность чужого интереса не влияла при определении границы для осуществ ления права. Состояние крайней необходимости могло прив одить иногда к нанесению кем-либо повреж дений чужому имуществу . Потерпев ший не получал в э том случае иска на в озмещение.
Перв оначально защита частных прав осуществлялась заинтересованным лицом пу тем расправы с нарушителем прав а . Только постепенно от самоуправства переходят к защите прав через посредство органов государств а как организова нного аппарата господств ующего класса.
Развитое прав о предполагало , что насильств енные действ ия могли предприниматься заинтересованными лицами в своих интересах лишь в крайних ч резвычайных случаях ,к ак состояние необходимой обороны , когда самоуправ ство было лишь средств ом защиты против неправомерного нападения н аправленного против лица или его имущества. Ульпиан повторяет по этому пов оду прав ило Кассия : vimvi ^repellerelicet (насилие дозволено отражать силой). Еще Двенадцатью таблицами было дозволено убийств о на месте застигнутого вора. Против нападений, направленных на отнятие вещей, допускается не только защита, но и самоуправное в озвращение их. Самоуправ ств ом в тесном смысле является и самовольное удов летв орение какого-либо требования Дозв олено задержание беглого должника и арест захв аченных им с собой денежных средств для удовлетворения претензий. В этом случае самоуправство допущено как исключение ,единственное и последнее средство охраны интересов. Вообще же действ ия по самоуправ ному взысканию были воспрещены декретами 389 года. Кредитор терял свое требование , если он пытался сам овольно получить удов-
летворение. Другой з акон содержал соотв етству ющее распоряжение в отношении лиц, кот орые под предл огом права собственности сам ов ольно отнимал и у другого лица какую-либо ве щь.Они обязыв ал ись в ернуть ее назад и, если оказыв алось, что захватив ший в действ ительности не был ее собств енником ,то он был обязан заплатить еще стоимость в ещи. Исторически процесс развился путем в ытеснения и дисциплинирования перв оначал ьного сам оу прав ств а и прев ращения государством борьбы сторон в рассмо трении споров органам и госу дарства.
По в нешности, магистрат и в классическом праве сохранял за собой ведение только предв арительного процесса, где точно устанав лив ались прав овые основ ания спора между сторонами и указыв ал ись средств а его разрешения. Ко этого было достаточно чтобы превратить все фазы суда в. орудие классового принуждения и пров одить через суд выгодные для господствующей в ерхушки юридические в оззрения и нормы. Прав о государств енных судебных магистратов орган изов ывать для разрешения ка ждого отдельного спора судебное разбирательств о присяжных судей ,решаю щих дело по существ у ,назыв ается юрисдикцией ( iurisdictio). В тесном смысле она обозначала содействие магистрата по организации суда ( iudiciuin) по делу и принадлежала только магистратам, располаг авшим высшей властью ( im peri-um). Магистраты ,которые пользов ались в ысшей властью (консулы,преторы) ,имели право организовыв ать суды по спорам частных лиц. Когда юрисдикция сосредоточилась в руках претора ,установилось формальное понятие юрисдикции. Судебное разбирательство считалось законным ( iudiciumlegiti mu m) ,если оно организов ано в Риме или в пределах перв ого поминального камня от Рима ( domi ), между римскими гражданами, с участием одного судьи, тоже римского гражданина.
Всякое другое разбирательств о , в котором отсутств овало одно из этих требований, считалось в ытекаю щим непосредств енно из в ысшей вл ас ти( iudiciaimperio c on tihent a); к этой юрисдикции общие процессуальные прав ила не применялись. Принципиально все дела между граж данами могли разбираться только городскими магистратами Рима или того города, в котором лицо имело прав о гражданств а и свое место жительство-foru moriginis и foru mdomici lii .
INCOLA ET HIS MAQ IS TRATIB US PARERE D EBET, APUDQU 03 INCOLAЕSТ,ЕТ 1 LLI3. АPUD QUOS С 1V1S ЕSТ.(М естны й житель обязан подчиняться и тем магистратам ,где он проживает ,и тем, где является гражданином. Эти общие прав ила подсудности применялись и в о всех римских провинциях. Однако, для римских граждан была открыта воз-можность требовать перенесения их споров на рассмотрение городских магистратов Рима. И обратно ответчик временно прибывший в Рим имел прав о просить о переносе процесса на место его жительств а. Применялись также правила специальной подсудности по роду дел. (Подсудность по месту исполнения в исках из договоров; по месту совершения деяния при исках о недозволенных действ ах. Однако прав ила подсудности не имели в Риме принудительного характера. Соглашение сторон могло сделать некомпетентного магистра уполномоченным на организацию суда, прев ышающего его компетенцию. Судьей по всем спорам мог быть вообще всякий взрослый римский гражданин. Обычно его выбирали из лиц, в несенных в особые списки ,составлявшиеся по соображениям политики то из сенаторов, то из всадников. Функционировал судья один ( unusiudex ) или в коллегии и назначался претором индивидуально для каждого дела. Судья ,который мог решать дела по свободному ус мотрению (агЬи tгium, назывался arbiter и обычно назначался в тех спорах, где дело шло о производс-
тве оценок, устан ов ке меж, разделе.
И сторически в ыработалось раз деление про цесса на две Ф азы: а) перед м агистратом -iniure и б ) перед судьей-арud i udice m. Судебная функция магистрата ini ure состояла в обязанности дать правильную юридическую трактов ку спору сторон . В начале республики стороны должны были пользоваться устными формулиров ками, -строго согласов анными с текстом законов, за чем следил претор и почему произво дств о in iure назыв алось легис ак ционны м(lеgis actio ).Ле-гисакционный процесс отличался строгим формал измом и обеспечивал защ иту лишь в пределах узкого круга случаев, подхо див ших под букв у закона. Разв ив ав шийся оборот ,обострявшиеся противор ечия интересов. различных группиров ок рабов ладельцев требовал и более гибкой процессуальной защиты. В практике перегринского претора стал складыв аться новый порядок произв одств а, получивший название формулярного процесса, от письменных формул ,которые претор дав ал судье в качестве программы , и ,вместе с тем ,директив ы ,на основ е которой следов ало вынести решение по делу. Преимущество нов ого порядка состояло в том,что претор не был связан буквой закона, а давал формулу или отказывал в ис ке ,исходя из конкретных обстоятельств дела. Учитыв ая запросы жизни ,претор иногда отказыв ал виске,когда по букве закона его следовало бы дать, и давал иск в случаях.,не предусмотренных законом. Закон Эбуция (середина 2 века н.э.) предостав ил сторонам факультативно пользов аться такого рода формулами; но вскоре формулярный процесс совершенно в ытесняет ле-гисакционный. Власть магистрата застав ить ответчика согласиться на пр оцесс имела решаю щее значение. Еще в эпоху 12 таблиц были ясно видны черты суда как органа принудительного осуществления права. Отв етчик, которого истец в ызывал в суд,пре дставлял за себя по-
ручителя, который перед магистратом принимал на себя дополнительную ответств енность зa явку ответчика в наз наченный судом срок. Эта гарантийная форма в ызова была лишь прикрыта особым производств ом внешне договорного xapa ктepa-vadimon ium-ответчик представ лял поручителей и обещал явиться в срок. Такое же vadimo -nium применялось , когда ответчик осуществлял указ анное в ыше право перенести процесс к месту его жительства. Позднее э тот порядок в ызов а в суд в ышел из употребления и заменялся по виду соглашением отв етчика с истцом о в ступлении его в данное процессуальное отношение , а по существ у была установ лена обязанность ответчика в ступить в процесс. По римским воззрениям только судебная защита наличного права дава ла этому последнему настоящую ценность и завершение. Но эта защита не связыв алась в представлениях римских юристов неразрывно с самим материальным правом . Только в тех случаях, когда орган государства устанавливал возможность предъявления иска (actio ) по делам известной категории , можно было говорить о прав е,защищаемом государством. В этом смысле можно сказать ,что римское право есть система исков .
Иски в ырабатывались в Риме исторически , и их число всегда было ограниченным. При этом в эпоху формулярного процесса actio нередко давались там ,где лицо не обладало правом по цивильной сис-
теме, и, наоборот, несмотря на наличие цивильного прав а на иск, преторы отказывали в предоставлении формулы для соответств ующего иска. Общее понятие иска дается в Д игестах:Иск есть не что иное ,как прав о лица осуществлять судебным порядком принадлежащее ему требование.
По личности отв етчика иски делились на actiones in pem (вещные иски) и actionesinpersonam (личные иски). В ещный иск направ-
лен на приз нание прав а в отношении определенной вещи ,отв етчиком по такому иску может быть любое лицо, нарушаю щее прав о истца, так как нарушителем права на вещь может оказаться любое третье лицо. Actiones inper sonam направ лена на в ыполнение обязательств а о пределенным должником. Обязательств о в сегда предполагает наличие одного или нескольких определенных должников ; только они могут нарушить прав о истца , и только против них и дав ался личный иск. По объему и цели имуществ енные иски делились на три группы:
--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--